חיפוש במאגר משפטי, ניתוח מסמכים וכתיבת כתבי טענות ב-AI
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונה ללא ביטוח חובה בנסיעת מבחן

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפי הנטען, הנתבעים או מי מהם היו בעת התאונה: הבעלים ו/או המחזיקים ו/או המפעילים ו/או בעלי השליטה בטרקטורון (שנטען כי מספרו הוא – X), שבו נסעו הנפגעים בעת התאונה ללא ביטוח חובה, בטענה - שהתירו או לא מנעו מהנפגעים לנהוג ולנסוע בטרקטורון, בהעדר ביטוח.
ארבעה ימים לאחר חתימת ההסכם, ביום 10.3.13 "הרכב בוטל" במשרד הרשוי - "מסיבת הפקדת סוחר"; וכאמור, מי שהפקיד את "הפקדת הסוחר" היא הנתבעת 2 שלה "תו סוחר". עוד אציין, כי הוצגה בראיות הנתבעים 2 ו-3 "תעודת ביטוח חובה סחר למחזיק "תו סוחר" (שלט במבחן)", על שם הנתבעת 2, שתקפה גם בחודש מרץ 2013 - כך שאין מחלוקת שבכל הקשור לשימושים שפוליסה מסוג זה מבטחת – הטרקטורון X היה מבוטח מיום 10.3.13 ועד למועד התאונה ואף בהמשך (כל עוד הוא רשום בהפקדת רישיון על שמה של הנתבעת 2).
...
יש לציין כי דעת המיעוט בבית משפט המחוזי בענין יעקובי, מצאה שאין לחייב את מי שרשום אך פורמלית במשרד הרישוי: "...הרכב נרשם על שמו [של האח הנכה 100%] על ידי אחיו [האח שנסע לחו"ל], שהיה הבעלים בפועל של הרכב, רק כדי לאפשר [לאח מחו"ל] למכור את הרכב, בעת שהותו של [האח] בחו"ל. משכך אני סבורה שרישום הבעלות על שמו של [האח] הנכה שלא השתמש ברכב, והרישום על שמו היה פורמלי בלבד, והיה בבחינת מתן יפוי כח המסמיך אותו למכור את הרכב בשם אחיו. בנסיבות אלה סברתי שאין מקום להטיל עליו אחריות". לא מצאתי פסיקה מחייבת לפיה, די ברישום בעלות במשרד הרישוי כדי להקים בעלות בפועל, מקום בו אין מחלוקת כי עסקת המכר "מנקה" את המוכר מכל זכות קניינית ברכב שרשום על שמו.
הוכרע שבעת התאונה כבר נמכר הרכב מידי המשכירה לידי המחזיק בו, ונקבע, אף ללא קיומו של הסכם בכתב, כי "רישום הנתבעת כבעלים במשרד הרישוי הווה אמצעי על מנת לגבות את חובה של הנתבעת אך לא יותר מכך". יפים לענייננו דברי ההבהרה של כב' השופטת ארנה לוי כי עצם הותרת רישום המוכר כבעלים של הרכב במשרד הרישוי לאחר שנמכר לאחר כדי ללמוד על קיומה של "תניית שימור בעלות" [סעיף 20 לפסה"ד]: "ומה בענייננו? איזה הסכם נכרת בין הנתבעת 3 והנתבעת? הסכם בכתב – כאמור- לא הוצג. בדו"ח חקירת הנתבע 2 על ידי התובעת נרשם כי רכבי הנתבעת 3 נרכשו באמצעות עסקת ליסינג מהנתבעת. בתצהירי הצדדים לא מצויינים פרטי ההסכם. בחשבונית המס, אשר מעידה, כאמור, על מכר, לא נרשם דבר נוסף המלמד על פרטי ההסכם. אין בידנו פרטים באשר לנסיבות כריתת החוזה, השיקולים הכלכליים של הצדדים לרבות שיקולי מס, לוח סילוקין, אופצית רכישה, וכמובן, תנאים בעניין העברת הבעלות. בנסיבות אלו, לא ניתן לקבוע אם בענייננו מדובר בעסקת ליסינג ואם כן - מאיזה סוג בדיוק. לא ניתן גם לקבוע אם בהסכם נכללה תניית שימור בעלות, להבדיל מעסקת משכון. מעצם הותרת רישום הנתבעת כבעלת הרכב במשרד הרישוי לא ניתן ללמוד כי מדובר דווקא בתניית שימור בעלות. ההגיון הכלכלי - מסחרי והנוהג מביאים דווקא למסקנה כי מדובר בעסקת מכר המשולבת בהלוואה, ובצידה בטוחה, לאמור, עסקת משכון. לעניין זה יש לציין כי הנתבעת היא חברה העוסקת ביבוא ושווק רכבים. לא קיים כל הגיון מסחרי בכך שהנתבעת תשמור לעצמה את הבעלות ברכב אותו יבאה ומכרה. לא קיים כל הגיון שחברה כזו תטול על עצמה את הסיכונים שנוטל על עצמו בעל רכב. אם יוטלו עליה ועל חברות דומות סיכונים כאלו – עלויות שוק המימון תגדלנה ויגרם ייקור האשראי לרוכשי רכבים. אם הנתבעת הייתה נותרת כבעלים – סביר שהייתה דורשת שליטה ופיקוח על הרכב, הייתה דואגת לעריכת ביטוחים או למצער מוודאת קיומם, הייתה מעורבת בשימוש ובניהול הרכבים, בהעברות לצדדים שלישיים ועוד. כל אלו – אין חולק כי לא היו. בהתאם לבסיס העובדתי שהונח בפני, לנתבעת לא היו כל פיקוח או זיקה לרכב. בתעודת הביטוח אמנם נרשם שמה של הנתבעת אך לא ניתן ללמוד מכך דבר. לא הוכח כי הנתבעת הייתה מעורבת בעשיית הביטוח אלא להפך, הנתבע 2 הוא זה שטיפל בעריכת הביטוחים והתעודה שולמה על ידי חברה אחרת מטעמו. מכל אלו ניתן ללמוד על העדר כוונה לשימור בעלות. הנתבעת הציגה הסבר סביר לעניין הרישום במשרד הרישוי. בהעדר ראיות ברורות להסכמה אחרת בין הצדדים – היה על התובעת להוכיח כי הצדדים סטו מהכלל הקבוע בחוק המכר לעניין מועד המסירה כמועד העברת הבעלות. התובעת לא עמדה בנטל זה. מכאן – לא הוכח כי הנתבעת הייתה בעלת הרכב, לגביה קיימת זכות חזרה" (ההדגשה בקו – הוספה).
כמו כן, ישלם הנתבע 1 לתובעת בגין החזר שכר טרחה והוצאות משפט סך של 17,000 ₪.
התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 נדחית בזאת.
התובעת תשלם לנתבעים 2 ו-3 בגין החזר שכר טרחה והוצאות משפט סך של 17,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בגין ניזקי הגוף שנגרמו לנפגעים בתאונה הוציאה "קרנית" הוצאות בסך 15,960 ₪, שמתוכם סכום של כ-9,500 ₪ שולם כפיצויים לנפגעים בתאונה והיתרה עבור הוצאות לבירור חבותה של "קרנית". התובעת טוענת כי על פי סע' 9(א)(1) יחד עם סע' 7(6) לחוק פלת"ד קמה לה זכות חזרה כלפי הנתבעת כמי שהייתה בעלת הרכב שהתירה לנתבע לנהוג ברכב המעורב ללא ביטוח חובה במועד שבו התרחשה התאונה.
היתנהגות הנתבעת לא הייתה נגועה באשם, והיא כלל לא ידעה שהנתבע נהג ברכב המעורב ללא ביטוח או כי הסיע נוסעים בשכר.
בעיניין יעקובי נפסק כי: "במסגרת בחינת האשם בוחנים את מידת הקירבה והשליטה של מתיר השמוש ברכב ורק מקום בו יוכח אשם המתבטא בידיעה, פזיזות, עצימת עיניים או רשלנות, רק אז תקום זכותה של קרנית לשיפוי ממתיר השמוש. " עוד נפסק ברוח סע' 7א לחוק פלת"ד כי מי שלא ידע על העידר כסוי בטוחי ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע על כך, אין לשלול הימנו את הזכאות לפיצויים.
...
לפיכך, התביעה נדחית.
סוף דבר רכב שהיה רשום על שם הנתבעת והיה בשימושו הבלעדי של בן זוגה אשר נהג ברכב במועד התאונה, היה מעורב בתאונת דרכים.
הנתבעת לא ידעה שאין לרכב המעורב כיסוי ביטוחי, ובנסיבות העניין אף לא היה סביר שתדע על כך. הנתבעת לא הייתה גם בעלת השליטה ברכב בפועל ולא התירה לנתבע את השימוש בו. לפיכך, התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

ביום 31.1.2019 חתם מר יפת על תצהיר לאחר שהוזהר ע"י עוה"ד מורן ריעני ובו נכתב בין היתר כך: "ביום 20.9.18 נסעתי באופנוע ...לצורך נסיעת מבחן לפני רכישתו מבעל האופנוע". "טל צדוק...שהנו חבר שלי, איננו בעל האופנוע, אלא הוא זה שתווך ביני לבין בעל האופנוע". "לא ידעתי כי טל איננו בעל האופנוע". "במועד נסיעת המבחן לצורך רכישתו כאמור, נסעתי על האופנוע בידיעה כי אין ביטוח חובה לאופנוע". מחקירתו של מר יפת עלו הטיעונים הבאים: הכיר את צד ג' 3 "היכרות ראשונית. לא משהו מיוחד". רצה לקנות את האופנוע.
מר יפת ידע שלאופנוע אין ביטוח חובה לעת התאונה ובכל זאת ביכר לרכוב עליו, או אז קרתה התאונה.
צד ג' 3 כבעלי הרכב שהתיר למר יפת לנהוג בו ללא ביטוח חובה, צריך לשאת במירב האחריות.
...
לעניין זה אני מקבל את גרסתו של מר צדוק, העולה בקנה אחד עם עדותו של מר יפת, שהאחרון נשלח על ידי צד ג' 3 לבדוק את האופנוע וכי מר צדוק נתבקש ליתן בידיו את מפתחות האופנוע, הא ותו לא. הנה כי כן מר צדוק היה מחזיק ברכב, אך לא חזקה אליה התכוון המחוקק בחפלת"ד. בת"א (מחוזי מרכז) 10620-08-12 מדינת ישראל נגד קרנית (2.4.2017) נדונה שאלת פרשנותה של התיבה "מחזיק" בחפלת"ד: "... בחוק הפיצויים לא נמצא הגדרה למונח 'מחזיק'. עם זאת, מהוראות סעיף 2(ב) וסעיף 7א' לחוק הפיצויים ברור כי לא די בכך שאדם נוהג ברכב או עושה בו שימוש, כדי שייחשב כ'מחזיק' בו כמשמעותו בסעיף 7א' לחוק. בהקשר זה ניתן להבחין בין מי שהוא 'המשתמש ברכב מנועי', כאמור בסעיף 2(א) לחוק, לבין הבעלים או המחזיק ברכב שבכוחם להתיר את השימוש ברכב, כמשמעו בסעיפים 2(ב) ו - 7א' לחוק... " "...כאמור, לא כל הנוהג ברכב או העושה בו שימוש הוא בגדר 'מחזיק', כמשמעו בחוק הפיצויים. מהו אם כן מותר 'המחזיק' ברכב להבדיל מ'המשתמש' בו?
לא שוכנעתי כי לעת התאונה היה מר צדוק "מחזיק" כמתואר בפסק דינה של כבוד השופטת טולקובסקי לעיל.
התביעה כנגד מר צדוק נדחית וקרנית תישא בהוצאותיו בסך כולל של 7,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובע מסר כי היות והקטנוע שברשותו היה ללא ביטוח חובה אותה עת, ומכיוון שאביו אסר עליו לנהוג בקטנוע ללא ביטוח, הוא נסע עם אביו לסוכנות של הנתבעת בכפר ערערה, הוציא תעודת ביטוח חובה שתוקפה לשבוע, ושילם את התעודה בתחנת דלק הנמצא מתחת למשרדי הסוכנות (דבר העולה בקנה אחד עם כך שהתעודה הודפסה בשעה 15:58 ושולמה בשעה 16:02).
לשיטת הנתבעת, המסקנה המתבקשת היא שהתובע נסע ביום התאונה ללא ביטוח, כפי שעשה בחודשים שקדמו לכך, ורק בעקבות התאונה הוא עשה ביטוח כדי להיות מכוסה בביטוח של הנתבעת, כאשר בעשותו כן הוא הוציא ביטוח לתקופה מינימלית של 7 ימים.
מעדות התובע ואביו עולה כי לצורך העברת הקטנוע במבחן רשוי נרכש ביטוח לשבוע ימים בלבד, וזאת לאחר שהתחוור לאבי התובע כי עלות ביטוח החובה לקטנועים היא גבוהה ביותר, וכי הוא אינו יכול לעמוד בה. הסברי התובע ואביו בנידון היו בגדר המתקבל על הדעת, ולבטח לא דובר בהסברים מופרכים וחסרי כל היגיון.
...
התהיות של הנתבעת אמנם היו במקומן, אך הן אינן מחייבות את המסקנה שהנתבעת מבקשת לגזור מהן, ולבטח שאינן מבטלות את הראיות בדבר שעת אירוע התאונה, ביחס לשעת תשלום הביטוח, כפי שפורט לעיל.
המסקנה מהאמור היא שהוכח, ברמה הנדרשת במשפט אזרחי, כי בעת התרחשות התאונה כוסה השימוש בקטנוע בביטוח חובה בר תוקף, ומשכך על הנתבעת לפצות את התובע בפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב התאונה.
הנתבעת סברה כי התובע ממילא לא היה עובד בתקופת הנדונה לאחר התאונה, גם אלמלא התרחשותה, בשים לב למגבלות שהוטלו בתקופת הקורונה, במיוחד על פעילות בתי המלון, כאשר לשיטתה אי פעילות בתי המלון בתקופה הנדונה היא בגדר "ידיעה שיפוטית". סבורני כי אי כושר מעבודה למשך שלושה חודשים הולם את הפגיעה ואת תוצאותיה, והוא עולה בקנה אחד עם קביעות המומחה מטעם בית המשפט.
סוף דבר על יסוד האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 33,606 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד כחוק; החזר הוצאות בהם חויב התובע לשלם לעדים בישיבת ההוכחות; והחזר אגרה ששולמה בפתיחת ההליך.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, גם הקביעה כי מעמדו של המשיב היה של "מתווך", יש בה כדי להוביל למסקנה המשפטית של החזקה ברכב המזכה את המערערת בשיפוי, היות ועל מתווך בעיסקה חלות ממילא חובות זהירות מוגברות כלפי רוכשים פוטנציאליים המבקשים לערוך 'נסיעת מבחן ברכב' וממילא כלולה בגדרן החובה לוודא קיומו של ביטוח תקף לשימוש ברכב.
אשם משמעותי, אך פחות במידת מה, יש להטיל על נהג האופנוע, אשר על פי קביעת בית משפט קמא "ידע שלאופנוע אין ביטוח חובה, בעת התאונה ובכל זאת ביכר לרכוב עליו" כאמור, גם על משיב רובץ אשם מוסרי לשימוש ברכב ללא ביטוח, בהנתן שהוא החזיק ברכב, עשה בו כבשלו פיקח עליו ואפשר לנהג לנהוג בו, בין כ'מתווך' ובין שהחזיק בו ועשה בו שימוש אחר עד שיימכר.
...
לכן, משקבעתי כי יש מקום לקבל את ההודעה לצדדים שלישיים נגד המשיב, לאחר עיון ושקילת קביעותיו העובדתיות של ביהמ"ש קמא באשר למעורבותם ואשמתם של המעורבים בתאונה, סבורני כי יש להטיל על המשיב אחריות בשיעור של 15% ובהתאם יש להפחית את אחריותו של בעל האופנוע לשיעור של 55%, שיעור האחריות של הנהג בגובה של 30% עומד בעינו.
סוף דבר אחר כל האמור לעיל, אציע לחברותי לקבל את הערעור, לבטל את פסה"ד בכל הנוגע לדחיית ההודעה לצד שלישי נגד המשיב ולקבוע כי המשיב, בעל האופנוע והנהג חייבים לשפות את קרנית ביחד ולחוד בגין מלוא סכום הפיצויים ששילמה לנפגעת בסך של 161,000 ₪ בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום פסה"ד ועד התשלום בפועל.
אורלי מור-אל, שופטת התוצאה הערעור מתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו